一般條款立法理念論文

時間:2022-07-25 11:41:00

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一般條款立法理念論文

關鍵詞:一般條款誠實信用原則立法理念

內容提要:侵權行為法立法過程中,將“一般條款”作為規(guī)范模式是對其本意的誤讀,其本身是對諸如誠實信用、公序良俗等民法基本原則的描述。從“一般條款”轉向一般條款恰恰代表了侵權法立法理念的創(chuàng)新,前者意味著規(guī)則中心主義,而后者意味著站在原則的高度去考慮規(guī)則,進一步講是以一種哲學關照的視角去檢討侵權立法的進路問題。如果過分強調“一般條款”在立法中的地位,不但無法實現(xiàn)我國侵權法從古典走向現(xiàn)代,更可能造成侵權行為法與民法總則之間關系的倒置。一般條款立法理念的具體實現(xiàn)就是解決誠實信用原則對侵權法的適用問題,并從思想基礎、規(guī)范構成、實踐運用等層面促進侵權法的現(xiàn)代化。

一、“一般條款”在侵權行為立法中的誤讀

(一)作為規(guī)范模式的“一般條款”?!耙话銞l款”在研究侵權行為法立法時被提及,主要是表征一種規(guī)范模式。(“規(guī)范模式”一詞乃本文作者在介紹相關研究成果時采用,主要考慮是,使用“一般條款”這一概念的學者都實質是以其指稱“法律規(guī)范”,同時“一般條款”又不屬于完全意義上的“立法模式”。王澤鑒先生在同種意義上采用“一般概括原則”一詞。拉倫茨等在描述德國侵權法立法體例時使用“概括條款”。王澤鑒:《侵權行為法》(第一冊),中國政法大學出版社2001年版,第45頁。)即“侵權行為法一般條款是指在成文侵權行為法中居于核心地位的、作為一切侵權請求之基礎的法律規(guī)范?!逼滹@然沒有對“一般條款”作準確的闡釋,如何認定“一般條款”存有異議。有學者突出“一般條款”的“全”,強調其“作為一個國家民法典調整的侵權行為之全部侵權請求之基礎,在這個條文之外不存在任何民法典條文作為侵權的請求權之基礎”。以《法國民法典》為例,“盡管這個一般條款沒有濃縮在一個法律條文之中,但是民法典第1382條至第1384條第1款無疑符合一般條款的基本要求:它們作為一個整體,反映了所有侵權行為和準侵權行為的最重要的要件,而且構成了一切侵權請求的基礎;在此之外不存在任何訴因。在這樣的模式下,無論是律師還是法官判斷一個行為或者‘準行為’是否構成侵權,或者說受害人是否應當?shù)玫骄葷?,適用這個唯一的標準即可?!庇袑W者則不強調“一般條款”的“全”,而提出過錯侵權的一般條款的問題?!耙话銞l款”的另一標志應該是賦予受害人請求權。有學者認為,斯堪的納維亞賠償法如《芬蘭賠償法》第2章第1條第1項、瑞典賠償法第2章第1條(芬蘭賠償法第2章第1條第1項規(guī)定,“無論任何人對他人造成損害,不管是故意的還是過失的,只要不存在與本法相反的規(guī)定,就必須對損害予以救濟。”瑞典賠償法第2章第1條規(guī)定,“無論任何人造成人身傷害或者財產上的損失,不論是故意的還是過失的,只要不存在與本法相反的規(guī)定,就必須對損害予以救濟。”),如果不是從加害行為的視角而是從賠償請求權的視角來看,其一般性規(guī)定應當被認為是“一般條款”。中國社會科學院擬定的侵權行為法立法建議稿亦按照這一思路,對侵權行為法的“一般條款”作出規(guī)定,“民事主體的人身或財產受到損害的,有權依據(jù)本編的規(guī)定請求可歸責的加害人或對損害負有賠償或其他義務的人承擔民事責任?!?/p>

(二)一般條款之本意。研究一般條款問題,首先應該明確其概念屬性。法律概念的形成大約有兩方面的途徑,一是被立法確認之概念,其通常屬于規(guī)范性概念。(規(guī)范性概念包括價值判斷和當為內容,如“孩子的幸?!?、“公平裁量”、“重大事由”。與之相對,描述性概念旨在描寫事實與事實之間的關系(例如生活事實或法定的事實構成),也可能是總體性描述法律概念與規(guī)范(例如,“刑法”、“婚姻法”)。[德]伯恩·魏德士:《法理學》,丁小春、吳越譯,法律出版社2003年版,第90頁。)該概念通常認為“只具有‘規(guī)范價值’,而不具有‘敘事價值’,蓋法律概念之本來的功能在于規(guī)范其所存在之社會的行為,而不在于描寫其所存在之社會。”(參照Larenz,MethodenlehrederRechtswissenschaft,3.Auf.l1975,S.233,235f.f.轉引自黃茂榮:《法學方法與現(xiàn)代民法》,中國政法大學出版社2001年版,第46-47頁。)這類概念因“特征之取舍”而表征的內涵性要素,與“價值的負荷”而表征的功能性要素相比,其功能性要素構成了概念的核心與生命。“法律概念既然是為著一定之設計功能被組合或排列在一起,以構成一個當為的命題,然后借助于其功能之發(fā)揮,將正義體現(xiàn)在人類的共同生活上,那么功能或價值便可以說是賦予法律概念以生命(規(guī)范意義),并將之連結在一起的力量。”某一法律概念會有與其依存的法律體系相適應、與其調整的社會事實相關聯(lián)的規(guī)范功能,因而其在不同國家、不同時代會有不盡相同的內涵。法律研究過程中,對這類概念進行語意分析的重點在于廓清其特定規(guī)范功能所決定的特定內涵,否則就會出現(xiàn)使用相同概念卻彼此所指不同的語意學問題。隨著社會的發(fā)展,依托現(xiàn)代解釋學方法,這類概念的內涵會不斷與時俱進。另一類法律概念主要來自于學理,其產生于學術研究被某一研究者首先發(fā)明,后基于廣泛認同被普遍接受,其亦有被立法所采的可能。這類概念創(chuàng)造的意義在于較形象地描述一種既存的狀況,如“帝王條款”一詞。這類概念在原創(chuàng)過程中因有所特指,內涵被清晰地確定下來。在對其進行語意分析時,應本于客觀精神去探求原創(chuàng)者之本意,否則會因望文生義而陷入與前一種情況相類似的語言使用困境。這類概念屬于事實描述的范疇,其內涵創(chuàng)新能力與立法概念相比較弱,其創(chuàng)新的途徑也不盡相同,主要表現(xiàn)為后來使用者在具體語境中的特殊聲明。

基于對法律概念的大致分類,一般條款主要屬于后者,但因其指代立法概念,故在運用時要注意其特有的規(guī)范功能。首先,一般條款因屬于學理概念而具有描述性。該概念的出處在于,“瑞士民法典以一般性規(guī)定,確立了最抽象的概括規(guī)范———民法原則,如誠實信用、公序良俗等,后世稱之為一般條款。”一般條款與“民法原則”并不等同,其是指類似于誠實信用、公序良俗等這樣的民法基本原則,但基本原則中的如主體平等原則不能稱為一般條款。其次,一般條款的內涵具有不確定性,但外延具有開放性,且通過其特有的規(guī)范功能得以表征,又具規(guī)范性概念之特征。立法者并沒有為一般條款確定明確的特征,以使法官可據(jù)以進行邏輯操作。其只是為法官指出一個方向,要他朝著這個方向去進行裁判,至于在這個方向上法官到底可以走多遠,則讓法官自己去判斷。(P292-293)通過一般條款,“一方面可以約束法官自由裁量的立場,使個案決定具有公正性,另一方面,也可以授予法官創(chuàng)制性解釋法律的權力,法官于法律適用時有很大的自由裁量甚至修法、創(chuàng)法的余地?!?P34)立法通過一般條款旨在闡明重要的法律價值,有賴于司法得到創(chuàng)造性的落實。一般條款的語意功能從形式上賦予了法官補充規(guī)則的權力,更為重要的是依靠其特有的道德法律化內容,為法官如何補充規(guī)則提供思想性指引。作為一個學術性而非立法性概念,在民法領域引致了一個范式轉換,即以“原則———規(guī)則”的架構統(tǒng)合民事法律制度,對傳統(tǒng)規(guī)則中心主義進行深刻的批判,在民事立法與司法之間創(chuàng)設了新的權力分配模式。一般條款“采取了其內容不可明確為單一意義的‘標準’的形式,這一點區(qū)別于古典私法,尤其是作為其理念型的形式主義,將嚴格的‘規(guī)則’作為理想。此處所謂‘標準’是直接表現(xiàn)其法律目的的規(guī)范。因此,其意義非經在其中體現(xiàn)的目的、社會價值的關聯(lián)上加以評價的實踐則無法明確。與之相反,所謂‘規(guī)則’是作為要件的事實一經認定即可機械地適用的規(guī)范?!?P467)體現(xiàn)這一民法范式的立法是《瑞士民法典》,“只是在瑞士民法典之后才出現(xiàn)了基本原則的立法技術成分,由于通過基本原則在法律運作中引入了人的因素,形成了一種不同于以往的規(guī)則模式的新的法的模式,使法律成為由人操作、調適的一套規(guī)則體系。”一般條款的存在既給予適用者在具體情況下進行衡量的機會和權力,同時也把法律價值判斷的標準延續(xù)到法律秩序之外。(P89)一般條款能夠實現(xiàn)法律與道德的融合,對于消解工具理性在民法領域的負面影響有巨大價值?;诖?,《瑞士民法典》在立法史上贏得了至高評價,即以旗幟鮮明地鼓勵法官創(chuàng)法為標志的20世紀嚴格規(guī)則與自由裁量相結合的法典。

二、從“一般條款”到一般條款:現(xiàn)代侵權法立法理念的轉變

一般條款屬于法律原則層面的問題而非規(guī)范模式,應還其本來面目,否則,會致我國侵權行為立法在錯誤的方向上越走越遠。“所謂侵權行為法的一般條款是指,在侵權行為法上起指導作用,可以成為侵權請求基礎的,并具有彌補成文條款局限性作用的法律規(guī)范。這一概念還原了一般條款的實在面目,一般條款的功能在于解決不斷發(fā)展的現(xiàn)實生活的各種問題,彌補成文法的局限性,而非建構體系?!痹撚^點確定的目標可資贊同,但在侵權法一般條款問題上,筆者堅持首先從檢討侵權行為法與民法總則關系入手,為侵權行為法現(xiàn)代化做好尋根工作。重視從“一般條款”到一般條款的重要意義,及時實現(xiàn)侵權法立法理念的匡正。

(一)從裁判規(guī)范到行為規(guī)范。以“一般條款”去思考侵權行為立法,過分強調其作為請求權基礎的價值,實質是代表著古典侵權法理念,即作為裁判規(guī)范的侵權法。其標志在于以“侵權責任”為核心范疇,以優(yōu)先保護行為自由為價值基礎;以歸責為侵權行為法的中心論題。侵權法之意旨在于要求裁判之用,(“法條或法律規(guī)定之意旨,若在要求受規(guī)范之人取向于它們而為行為,則它們便是行為規(guī)范;法條或法律規(guī)定之意旨,若在要求裁判法律上爭端之人或機關,以它們?yōu)椴门兄畼藴蔬M行裁判,則它們便是裁判規(guī)范?!秉S茂榮:《法學方法與現(xiàn)代民法》,中國政法大學出版社2001年版,第110—111頁。)主要用于規(guī)范法院和原告。(魏德士在評價《德國民法典》第823條第1款時認為,該規(guī)范不僅針對公民(行為規(guī)范),而且針對國家機關或法院(裁判規(guī)范),這樣的規(guī)范要發(fā)揮雙重目的。其指出:任何公民對其違法且有過錯地引起的損害必須承擔賠償責任。對受害人而言,它則是一個請求權規(guī)范,它承諾受害人以損害賠償。對法院而言,它也是對侵權行為的裁判規(guī)范。只要滿足了法定的事實構成,它就命令法院支持對受害的原告人的損害賠償。[德]伯恩·魏德士:《法理學》,丁小春、吳越譯,法律出版社2003年版,第63頁。筆者不同意這樣的看法,并不能將針對公民的規(guī)范都視為行為規(guī)范,在行為人與受害人之間要作區(qū)分,侵權訴訟之啟動始自于受害人,裁判規(guī)范的存在如果不針對受害人是難以想象的。故作為裁判規(guī)范的侵權法除針對法院外,還應該針對受害人。)以一般條款思維去思考侵權行為立法,直接站在從民法基本原則對侵權法如何適用的高度,其關注的核心問題是針對侵權法所主要調整的“陌生人”之間的關系,該在現(xiàn)代社會如何做出回應,是一種離開侵權法去思考侵權法的思維方式,以此形成的侵權立法代表著現(xiàn)代侵權法的范式。其標志應是以“侵權行為”和“侵權責任”為核心范疇;將“人與人該如何相互對待”以及“因此造成的損害該如何分擔”關聯(lián)在一起作為侵權法面對的中心議題;價值上從偏向確定行為自由的界限轉向在“確定行為自由與保護受害人權利”之間的協(xié)調。

(二)侵權法的中心從立法轉向司法。完善“一般條款”的背后是追求侵權立法的完美,無論從認識論還是從系統(tǒng)論上都是非常危險的,追求完美的結果也是非??膳碌摹H绻麖男问缴蠋捉昝?,如前面提到的社科院侵權法草案中“一般條款”所示的那樣,它就不再是法律規(guī)范,而成為法律上的“怪物”,連直接適用都不能?!昂翢o疑問,它不能直接適用,因為它本身并不是一個邏輯上完整的法律規(guī)范:本編的規(guī)定是指什么規(guī)定?‘可歸責’,歸責原則是什么,過錯還是無過錯?什么情形下適用什么歸責原則?其他義務又是什么義務?總之這一條還需要借助于其他條文才能適用。它概括性是有了,但適用性降低了,所以僅以此條作為一般條款是很可疑的。極端一點說,這是一個空白條款,僅僅勾勒了侵權法的框架,而無任何實質性的內容———侵權法中最核心的歸責原則在此條中語焉不詳?!笔聦嵣希ㄗh稿中所列“依據(jù)本編規(guī)定”之語意表明,既然本編有規(guī)定,即便沒有此“一般條款”,當事人仍可依本編中具體規(guī)定而主張權利。在受害人實體權利享有的角度觀之,“一般條款”是否存在并不與實體權利的多寡相勾連,如果這樣理解,該“一般條款”僅具有了權利聲明的意義?!耙话銞l款”的理想暗含著立法人的高度自信,易導致侵權行為法陷入概念法學的窠臼。試圖在立法中涵蓋所有的“一個國家民法典調整的侵權行為之全部侵權請求之基礎”,以實現(xiàn)侵權行為法的閉合性運行,力圖通過立法者理性的力量預先確定下所有的人與人相互侵害之類型,即便是在窮盡歸責原則的意義上,無疑沒有擺脫概念法學的思維方式,且與一般條款的內在品格相差甚遠?!安淮_定概念和一般條款存在之必要,乃是人類在規(guī)范設計上的力不從心?!爆F(xiàn)代社會實現(xiàn)了從農業(yè)社會向工業(yè)社會的深刻變革,對安全價值的追求日益強烈,人與人之間相互依賴性增強,侵害形態(tài)及類型高度復雜。就一般侵權行為而言,以《法國民法典》為代表的概括性立法體例體現(xiàn)出了高度的社會適應性;特殊侵權行為在現(xiàn)代社會已不再“特殊”,侵權形態(tài)已非類型化所能涵蓋,故也出現(xiàn)了危險歸責之普遍化、一般化、原理化之傾向。侵權行為立法一般性之趨勢并非是為了完全覆蓋,而恰恰是為增加其開放性,以彌補規(guī)范設計上的力不從心?!扒謾嘈袨榉☉嗟匾蕾囀軅€案熏陶的司法而不是服務于法制系統(tǒng)化的教條?!痹诹⒎ù_保體系開放性的前提下,侵權行為法的制度成長機制主要靠司法的供給,如法律解釋、利益衡量等。而立法開放性的保障顯然應該依賴于一般條款在侵權法領域的適用,從形式上賦予司法更大的裁量權,在內容上指引司法在正確的方向上前行。

(三)從技術性轉向倫理性?!耙话銞l款”旨在規(guī)定侵權責任的構成要件,古典侵權法表現(xiàn)出突出構成要件的特點,其技術性印記非常明顯。諸構成要件的成就也主要是按照技術性標準予以把握的;損害主要作為事實問題,強調其現(xiàn)實性;對過錯堅持主觀標準,其“實際上是一種‘對號入座’的判斷方法,即根據(jù)案件的具體情況,來確定行為人的實際心理狀態(tài)?!币蚬P系的判斷也體現(xiàn)出明顯的技術性,“當20世紀之交的律師把原因歸于某個或某組行為主體時,他們同樣是在進行一種常識所限定的活動。因為任何一項結果的必要前提都構成了一張無限的網絡,而常識———霍華德·可格里斯把它定義為關于重復情形的共享‘思維習慣’———讓我們可以從中挑選出特定的元素作為原因?!惫诺淝謾嘈袨榉ㄍ怀鲆?guī)則的核心地位,事實判斷的真實性與邏輯推演的準確性是司法的主要追求,“所謂的正義不過表明適用一規(guī)則系統(tǒng)所生的邏輯效應而已?!毙袨槿伺c受害人之間的利益調整在技術操作過程中得以實現(xiàn),侵權法調整的結果造成人際關系日益緊張和麻木。法因技術性追求,在確保安定性的同時犧牲了妥當性。研究一般條款與侵權行為法立法的關系,是以原則與規(guī)則協(xié)調,而不是單純的規(guī)則視角來考慮問題?!霸瓌t層次的衡量是任何的法學工作不可缺少的部分。排除了原則層次,就等于拒絕了正義。”“原則的特點是,它不預先設定任何確定的、具體的事實狀態(tài),沒有規(guī)定具體的權利和義務,更沒有規(guī)定確定的法律后果。但是,它指導和協(xié)調著全部社會關系或某一領域的社會關系的法律調整機制?!币哉\實信用原則為代表的一般條款乃法律的倫理性原則,“在從事法律規(guī)整時,法倫理性原則是指示方向的標準,依其固有的說服力,其足以‘正當化’法律性決定。與基于目的性考量所形成的法技術性原則不同,其基礎在于其實質的正義內涵?!币话銞l款“在于使法院能夠適應社會經濟發(fā)展及倫理道德價值觀念之變遷而適用法律,以使法律能夠與時俱進,實踐其規(guī)范功能?!逼鋵γ穹骋痪唧w部分指導作用愈強,該部分就愈有活力,其調整的社會關系就會更為融洽,合同法的實踐就是最好的證明。日本法學界把合同法誠實信用原則視為認識現(xiàn)代合同法長足發(fā)展所帶來的種種新跡象的最為重要的通徑。同時,正是誠實信用原則等一般條款的廣泛采用,緊張僵化的人際關系得到緩解。(川島博士指出,“在日本的契約上,當事人不僅在契約書中不詳細規(guī)定權利義務,并且在契約書中規(guī)定了的權利義務也不一定是確定的,只不過定個大概。認為發(fā)生糾紛時,屆時經過協(xié)商加以具體規(guī)定更好,因此,諸如債務的履行期日也不認為是嚴格的,一般認為‘遲延一兩天也無妨’,對遲延一兩天的債務人追究責任的債權人常常被認為是刻薄、死板的人。因此,誠意協(xié)議條款可以說即使未寫入契約書,也當然地包含在一切契約之中?!盵日]內田貴:《現(xiàn)代契約法的新發(fā)展與一般條款》,胡寶海譯,梁慧星主編:《民商法論叢》(第2卷),法律出版社1994年版,第126頁。)

(四)從形式正義轉向實質正義。以“一般條款”的思維去考慮侵權行為立法,乃集中于比較研究基礎上的立法技術之提升,仍然是以侵權法制度完善為目標,而沒有從哲學層面,對近代以降之侵權行為法的深刻變革予以把握。其核心仍然是以突出行為自由為標志,以堅持主體平等性與互換性為基本判斷,實現(xiàn)以個人正義、起點正義為內涵的形式正義價值。其目的在于以同一方式對待人,就是同一基本范疇的人都應受到同等待遇。所追求的社會效果在于,通過對個人自由的保障促進社會發(fā)展,通過對權利的保障實現(xiàn)對個人的關照。但現(xiàn)實結果顯然與理想相差甚遠,過錯責任雖促進了自由資本主義社會的快速發(fā)展,但卻造成主體間強弱格局的形成。對此該如何去面對,關涉侵權法依存的價值基礎可能被顛覆,但是“一般條款”確定的解決路徑仍然在于侵權法自身,而這顯然需要從哲學的維度對古典侵權法所秉持的形式正義價值進行批判。一般條款恰是這樣的一種思考進路,其意味著從“人如何存在”,而不僅僅是“人如何發(fā)展”的維度去考慮問題。與發(fā)展相比,安全、尊嚴、新聞自由等其他價值更為重要,現(xiàn)代侵權法應秉持一般條款所蘊涵的時代價值觀,在多元價值沖突中實現(xiàn)價值判斷。與個別人的發(fā)展相比,社會的整體發(fā)展更為重要,“從19世紀末開始,當主要因發(fā)生了只有一部分人富裕的社會變化,從而使得依靠這種思想企圖謀求社會全體的向上發(fā)展成為不可能時,這種思想(私權神圣)就要加以改變?!爆F(xiàn)代侵權法要在堅持主體平等基礎上對社會弱者予以傾斜,以實現(xiàn)社會的實質正義。侵權行為立法要對近代以來確立的“主體———客體”的支配性主體存在模式進行深刻的批判,以科學發(fā)展觀為指導,在代際之間、主體與客體之間實現(xiàn)和諧發(fā)展,并為司法的妥當性實現(xiàn)創(chuàng)造積極條件。

(五)從權利保護法到保護受害人的法?!耙话銞l款”“不是從傳統(tǒng)的角度對侵權行為的構成要件進行定義或說明,而是從受害人的權利角度入手?!睆氖芎θ说臋嗬嵌热胧诌M行立法并不意味著在價值上就偏向了對受害人的保護,對此不得不察?!皺嗬睂嵸|上是行為界限的標志,近代侵權法以權利保護法自居,其實質是疏于受害人之保護。當下侵權行為法陷入危機,與其運行模式有著極大關聯(lián),諸如社會保險、社會保障制度對侵權行為法領地的侵襲,權利的爆炸趨向,人與人之間為權利主張名義而造成的日益緊張之關系(武漢大學溫世揚、廖煥國兩先生認為,“德國法上有關侵權行為法的危機,首先肇始于德國法上以民法第823條第1項、第2項及第826條所形成的三大‘一般侵權行為法規(guī)范’過度強調對權利層面的保護,即對于侵權行為責任成立采取嚴格的要件主義,只有在‘絕對權利’的侵害結果發(fā)生的前提下,才能引發(fā)損害賠償責任,從而導致學說判例設法擴大所謂‘權利保護’范圍,以彈性處理日益多樣化的侵權行為案件?!?,而通過法官判例法形成“一般安全義務”,以有效解決部分不幸事故的損害賠償問題?!按朔N突破傳統(tǒng)從‘權利保護’面移到‘行為規(guī)范’面的變化,可謂德國侵權行為法發(fā)展史上重要的一大步,與法國民法第1382條及1383條的一般條款具有異曲同工之妙,對于解決現(xiàn)代侵權行為法上的困擾有重大意義。”溫世揚、廖煥國:《侵權法中的一般安全注意義務》,王利明主編:《民法典·侵權責任法研究》,人民法院出版社2003年版,第93頁。)。將“一般條款”作為權益保障和自由保護的平衡點,顯然是期望過高且與事實不符。一般條款旨在對人提出更高的行為標準,為行為人設定相對多的義務,使其不能僅僅做到“無害于人”而應該“以誠待人”,這意味著從過分關注自我向適度關心他人轉變。目的在于,使行為人更富有容忍美德和合作精神,其行為在理性基礎上更為合理?!案鶕?jù)‘誠實信用’原則,任何一方當事人都應當謹慎維護對方的利益、滿足對方的正當期待、給對方提供必需的信息———總之,他的行為應該是‘忠誠’的?!爆F(xiàn)代侵權法應該以“侵權行為”為核心范疇,以規(guī)定行為人義務為規(guī)范形成的切入點,但是其目的卻是更好地實現(xiàn)對受害人權利的保護。

三、一般條款在侵權行為法中的地位

(一)誠實信用原則適用侵權法的理論基礎。在大陸法系國家,誠實信用原則作為民法的基本原則卻沒有在侵權行為法領域發(fā)揮作用,其主要原因有三:(1)法典結構中誠實信用原則適用范圍的局限。《法國民法典》中誠實信用原則只適用于契約的履行;《德國民法典》中誠實信用原則適用于債的履行階段。(2)由于傳統(tǒng)民法領域對司法的不信任及嚴格規(guī)則主義的影響,導致司法實踐中誠實信用原則難以實施。(3)侵權行為法確立的“無害于人”的行為準則,以及矯正正義的消極功能,導致侵權行為法領域既不需要通過誠實信用原則來規(guī)范行為標準,更不能容忍司法的極大自由裁量權。

現(xiàn)代社會及法律都發(fā)生了深刻的變化,“今日私法學已由意思趨向于信賴,已由內心趨向于外形,已由主觀趨向于客觀,已由表意人本位趨向于相對人或第三人本位,已由權利自由之思想傾向于權利濫用禁止之思想,已由個人本位傾向于社會本位或團體本位。在此趨勢之下,誠實信用原則在私法上竟然得到大肆活動的舞臺,固屬理之當然。”(蔡章麟:“私法上誠實信用原則及其運用”,載《民法總則論文選楫》,臺灣地區(qū)版,第844頁。轉引自鄭強:《合同法誠實信用原則研究———帝王條款的法理闡釋》,法律出版社2000年版,第57—58頁。)侵權行為法在處理“人與人該如何相互對待”的問題上,應結合現(xiàn)代人際關系需要,接受誠實信用原則的規(guī)范,以在侵權行為法領域形成“原則———規(guī)則”的調整結構。誠實信用原則適用的可能性從以下兩個方面可以證明:

第一,就侵權行為法與合同法的關系觀察,侵權行為法領域應該有誠實信用原則適用的余地。一般認為,與侵權關系相比,合同關系對當事人的影響更大一些?!翱梢哉f侵害特別信賴關系的債務不履行的情況比侵權行為對對方利益的侵害程度高?!币虼?,“侵權行為法所要求人們應做到的注意,是社會一般人能做到的注意,其程度不能太高。”但應該看到,合同乃具備締約能力的主體經過深思熟慮作出之約定,對當事人利益及信用之影響甚劇,尚且可以以誠實信用原則來進行實際的利益衡量,軟化合同的僵化,避免因一時之思慮不周或者世事變遷陷入“法鎖”束縛。當事人應本于誠實信用原則而不能固執(zhí)于先前之約定,為對方當事人的具體情況考慮,給予必要忍讓。與合同法相比,侵權行為法為什么要死守規(guī)則之規(guī)定,以硬性設定之行為標準去衡量各異的行為類型,無異于削足適履。按照法律舉重以明輕的原則,合同法尚有誠實信用原則適用的余地,為什么侵權行為法卻不能適用。侵權行為法注重妥善解決具體糾紛固然重要,但僅對陌生人間關系進行一次性處理的立場顯屬不當。侵權行為法理應根據(jù)法律原則的運行機制,將重點放在沖突性人際關系之化解,致力于建設性地對人際關系進行修復,如在大規(guī)模受害問題上的訴訟與協(xié)議相結合即是這方面的努力。(“在事后性救濟的司法對策方面,最值得注意的是訴訟與協(xié)議的配合。受害人根據(jù)判決可得到一定的損害賠償額,但還有一些救濟內容從性質上看是不能或不便通過判決解決的,而要采用其他適當?shù)木葷胧┗蚴侄巍@?,受害人將來的學費、養(yǎng)育費、醫(yī)療費、生活費、教養(yǎng)費等需要長時期地根據(jù)情況的變化連續(xù)性地給付,這些給付就不宜通過判決予以保證。這種給付的難度來自于其延續(xù)性,并非金額多少的問題。這種連續(xù)性的給付通過加害人與受害人的協(xié)議才可能實現(xiàn)。協(xié)議型(以協(xié)定、協(xié)約的形式)的解決糾紛方式在大規(guī)模受害問題的解決上尤其起著重要作用。”[日]北川善太郎:《關于最近之未來的法律模型》,梁慧星主編:《民商法論叢》(第6卷),法律出版社1997年版,第307頁。)

第二,從民法義務體系的創(chuàng)設角度觀察,誠實信用原則乃法定義務創(chuàng)設的主要渠道。在合同法領域,從給付義務、附隨義務均基于誠實信用原則產生;締約過失責任也是根據(jù)誠實信用原則產生。[31](P424)侵權行為人的義務乃法定性義務,恰恰需要從誠實信用原則中得到源動力,以建構人與人之間的信賴。英美法系國家,“信賴均是當事人之間產生注意義務的重要根據(jù),在義務階段起著至關重要的作用?!痹诜▏?,“民法學家認為,雖然沒有明確的法律文本的規(guī)定,道德原則亦可能成為過錯的淵源,如基于善意而行為的義務,不損害他人的義務,謹慎和深思熟慮的行為義務等均可成為民事過錯的淵源?!保℅érardLégier,droitcivi,llesobligations,quatorzièmeédition,1993,Dalloz.轉引自張民安:《過錯侵權責任制度研究》,中國政法大學出版社2002年版,第308頁。)希臘的侵權行為法則把行為的不法性從違反特定法律命令,擴張到違背“誠信”標準的行為,其法學理論更是指出:違反誠信所要求的任何注意義務的行為都是不法的。我國學者提出侵權行為法領域的“一般安全注意義務”問題,并認為一般安全義務是以誠實信用原則為普遍的理論基礎。

(二)誠實信用原則在侵權行為法立法上的體現(xiàn)

1、樹立一般條款對侵權行為法可予適用的思維。一般條款對侵權行為法之適用,盡管從《民法通則》的立體體系上不存在障礙,但是如《瑞士民法典》一樣明確這一問題卻意義重大。我國民法典制定采取各部分逐步出臺的辦法,這本無可厚非,但各部分的完成順序是否該與民法典內部的邏輯關系相符,否則會在各部分之間產生沖突。侵權行為法的立法,就存在這一問題?!睹穹ㄍ▌t》中“基本原則”部分制定于1986年,主要不是以市場經濟為背景,存在的一個突出問題是,在民法總則部分沒有現(xiàn)代化的情況下,如何能夠制定一部現(xiàn)代化的侵權行為法?侵權行為法的制定根據(jù)是什么?是否向《物權法》一樣一般性地表述為“根據(jù)憲法,制定本法?!比绻@樣,其本身并沒有錯,但是未來民法典的體系該如何實現(xiàn)?基于此,明確一般條款對侵權行為法的適用,將對侵權行為法立法及其理念轉變都有重大的指導價值。(1)從立法基點上觀察,我國侵權行為法的出臺是否應該在民法總則之后?如果在立法計劃上無法進行調整,那么侵權行為法立法過程中是否該以對深化現(xiàn)代民法基本原則的研究為前提,對其體系及制度設計應該多從法哲學的視角予以反思,而不是將問題局限于侵權行為法本身或債法內部。(2)從現(xiàn)代侵權法理念上,應該從明確我國現(xiàn)代社會“人與人該如何相互對待”這一問題入手,擺脫建構“一般條款”的立法路徑。(3)從侵權司法理念角度觀察,我國處于社會轉型階段,現(xiàn)實生活中出現(xiàn)許多新的民事侵害問題,司法應該按照一般條款的功能對現(xiàn)行立法進行補充和創(chuàng)造,而不是動輒認為法律沒有規(guī)定,將許多問題不負責任地歸入道德領域,進而因個別案件而演變?yōu)樯鐣栴},對此司法恐難辭其咎。(4)從侵權法文化角度觀察,侵權法不應該游離于現(xiàn)實生活之外,應該充分注意我國社會核心價值觀對侵權法的支撐功能,真正發(fā)揮侵權法對于形成和諧人際關系的作用。

2、直接將一般條款規(guī)范化,形成“以誠待人”的行為準則。侵權法使用與大陸法系國家相同的“過錯”等核心概念,其實質是將“無害于人”的行為標準引入我國。導致侵權法所設定的行為標準低于社會所認同的、主要受傳統(tǒng)文化約束的行為標準,從而產生文化與侵權行為法價值間的沖突。(參見王福友:《侵權行為法價值論》,吉林大學2007年博士學位論文,第125—128頁。主要表現(xiàn)為侵權行為法的法定行為方式與行為的道德主導約束性之間的沖突;日常習慣行為方式與侵權行為法所設定的行為標準的差異。)致使侵權行為法領域出現(xiàn)盲目主張權利現(xiàn)象,在西方民眾看來很嚴肅的事情,在我國民眾看來多少有些突兀;原本可以通過傳統(tǒng)文化、習慣、社區(qū)力量能夠化解的鄰人沖突,經過侵權法的調整,反致局部問題社會化;原本可以通過說聲“對不起”就可以平撫的人際沖突,在法制化以后反而造成了彼此反目等等。由于傳統(tǒng)文化的存在,我國侵權法原本可以直接站在西方現(xiàn)代侵權法的起點上,但是卻不惜以打亂已存的和諧人際關系為代價,從傳統(tǒng)侵權行為法建起。國外的侵權立法已經開始通過私權社會化、權利濫用等途徑,創(chuàng)設了諸如不作為義務、社會安全注意義務等,試圖消解傳統(tǒng)侵權法帶給社會的副作用。而我國侵權法學界卻對此不予理睬,在新的立法起點上仍然試圖通過“一般條款”等單純實現(xiàn)微觀制度的完善,以走完侵權法始自于傳統(tǒng)的發(fā)展輪回。宜將一般條款規(guī)范化,規(guī)定人與人之間應該“以誠待人”,以構建侵權行為法應該設定的“義務群”,落實現(xiàn)代侵權法擬對社會弱者的關懷,以適度關注他人為出發(fā)點規(guī)范人的行為,實現(xiàn)社會和諧發(fā)展。

3、建構現(xiàn)代侵權行為法解釋模式。即便是大陸法系侵權法也非常注重判例在拓展侵權法調整范圍、更好適應社會需要方面的作用,并取得許多著例:

(1)法國無生物責任法則的確定。其依次是通過對“建筑物所有人責任”(第1386條)的擴張解釋或類推適用;對第1384條第1項后段(保管物之行為所生之損害,亦負賠償責任)獨立規(guī)范地位的發(fā)現(xiàn)來完成的。

(2)德國侵權行為法領域“一般人格權”、“營業(yè)權”之創(chuàng)設,乃通過對《德國民法典》第823條關于“其他權利”之解釋而實現(xiàn)。

(3)日本侵權行為法通過“大學湯案件”,對民法第709條所指的“權利”范圍進行解釋,“拋棄了過去的態(tài)度,作出了即使不能稱為法律上的權利,但只要有‘法律上應該予以保護的利益’受到侵害,也成立侵權行為的解釋。”但司法的這些努力主要遵循傳統(tǒng)法律解釋方法,并側重于體系解釋之運用。一般條款則為侵權法按照現(xiàn)代解釋學理論創(chuàng)新解釋成文法提供了前提,其屬于民法解釋,與傳統(tǒng)的民法解釋學不同。前者是一個經由“理解”顯現(xiàn)“存在”的過程,一個“面向實踐”的“運用法律來解釋生活世界”的過程;后者是一個單純的釋義的過程,是一個“面向法律”的“運用法律解釋法律”的過程。前者的目標是經由民法規(guī)范體系的運用,闡釋并籌劃踐行行為可能的民法意蘊,從而實現(xiàn)踐行行為的觀念化、制度化,借以顯現(xiàn)生活世界中的存在,并將其解釋結論納入民法的調整體系。后者的目標則是通過對法律條文、立法文獻及其附隨情況進行解釋,借以探究和釋明法律規(guī)范的法律意旨。為使其規(guī)定能夠不斷滿足調整社會生活之需要,侵權法需要不斷地展現(xiàn)其受解釋的命運,即展現(xiàn)一種解釋性的存在方式。近年來,我國社會生活中出現(xiàn)了許多新的侵害類型,直接適用侵權法恐有困難,在司法不能做出有效應對的情況下,許多問題便被歸入道德領域。在一般條款理念的指引下,侵權法應該盡可能地保持開放性,通過其所確立的行為規(guī)范,對這些現(xiàn)實生活中大量存在且又影響較大的案件予以新的解釋。塵肺事件(鄭州市新密市農民張海超為證明自己得了職業(yè)病———“塵肺病”,不惜“開胸驗肺”。王建明因沒錢治病死在北京同仁醫(yī)院事件(2005年12月15日年僅37歲的齊齊哈爾市人王建民來京找工作,因無錢治病,死于北京同仁醫(yī)院。事前,120救護車曾兩次送王到同仁醫(yī)院。同仁醫(yī)院急診主任稱,之前為王檢查其沒有生命危險。但因王沒錢,醫(yī)院不變給患者墊錢,當醫(yī)生發(fā)現(xiàn)情況嚴重時,王已不知去向。王富濤在警察與醫(yī)院都到過現(xiàn)場的情況下醉死街頭事件(2009年6月15日19時18分,38歲的河南籍男子王富濤闖入廣州市站前橫路與陳崗路交界處的治安監(jiān)控攝像頭的視野。他在報刊亭旁面朝馬路坐下,大口大口仰脖喝酒,隨后癱臥在地。接到群眾報警后,站前路派出所巡警20時50分到達現(xiàn)場。巡警撥打120急救電話后,荔灣區(qū)第二人民醫(yī)院的救護車趕到。出診醫(yī)生名叫吳毅明。120急救車的出診記錄寫著“醉酒”。在醫(yī)生檢查后,兩名警察將王富濤抬到附近一家鞋店前,有好心人幫他在身下墊了報紙。16日,吳毅明向接班醫(yī)生何漢源介紹了王富濤的情況:“他的生命體征都在正常范圍內?!眳且忝鞅硎舅龣z測了王富濤心電、血壓、體溫、呼吸、血氧飽和度等。醫(yī)生再來時他已死亡。、孕婦李麗云因丈夫拒絕簽字致醫(yī)院無法手術事件(2007年11月21日下午4點左右,孕婦李麗云因難產被肖志軍送進北京朝陽醫(yī)院京西分院,肖志軍自稱是孕婦的丈夫。面對生命垂危的孕婦,肖志軍卻拒絕在醫(yī)院剖腹產手術上面簽字,醫(yī)生與護士束手無策,在搶救了3個小時后,孕婦因搶救無效死亡。老者將橋上要挾跳橋人推下事件(據(jù)南方都市報報道,2009年5月21日早上7點半左右,一名男子攜帶橫幅標語爬上廣州海珠橋,要挾要跳橋。11時50分左右,相關人員仍繼續(xù)和跳橋者進行談判,就在12時許,在一旁圍觀的一名六十來歲的老頭,突然沖到橋上,爬上7米左右的鐵架,將跳橋男子推下,掉到鋪在橋上的軟墊上。等,如果拘泥于傳統(tǒng)侵權法之具體規(guī)定,均難以直接適用,但這些事件的共性在于,均在一定程度上背離了現(xiàn)代陌生人之間應有的信賴?,F(xiàn)代侵權法所設行為規(guī)范,為問題在侵權法框架內的解決提供了新的視角?,F(xiàn)代侵權法將因一般條款之適用而更具成長性,不但不會陷入生存危機,反將承擔起更大的責任。

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